Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
93,25
99,36

Ценные бумаги в работе нотариуса

Акции как ценные бумаги Закон “О рынке ценных бумаг” хотя и не является, как и многие другие, законом прямого действия, но во всяком случае однозначно определяет понятие “эмиссионная ценная бумага”

Акции как ценные бумаги

Закон “О рынке ценных бумаг” хотя и не является, как и многие другие, законом прямого действия, но во всяком случае однозначно определяет понятие “эмиссионная ценная бумага” (ст. 16) и раскрывает содержание относящихся к ней широко распространенных терминов “акция” и “облигация” (ст. 2). Принципиальное различие последних заключается в том, что акция предполагает активную роль ее владельца в осуществлении своих имущественных прав вплоть до управления предприятием, а также периодическое получение дивидендов по сравнению с облигацией (ст. 816, 102 ГК РФ, ст. 33 Закона об акционерных обществах), предусматривающей лишь одноразовое получение дохода в виде процентов от своей номинальной стоимости в установленный срок.
Важную роль в эмиссии акций занимает также Федеральный закон “Об акционерных обществах”. Им подробно регламентируется отношения, связанные с выпуском и обращением, правда, исключительно именных акций, поскольку, согласно данному Закону, все акции общества являются исключительно именными (ст. 25). Примечательно, что, вопреки этому, по Закону “О рынке ценных бумаг“ допускается выпуск акций и на предъявителя, в связи с чем наблюдается противоречивость нормативных положений.
В зависимости от типа акционерного общества различают акции от- крытого и закрытого общества (ст. 97 ГК РФ, ст. 7 Закона об акционерных обществах). Если акции первого вида отчуждаются открыто, свободно среди всех желающих без согласия других акционеров общества, то для отчуждения акций второго вида установлены определенные ограничения.
Обычно их связывают, что, на наш взгляд, не совсем верно, с Уставом закрытого общества, либо с необходимостью получения на то согласия уполномоченного его органа (общего собрания, совета директоров), либо остальных акционеров. Действительно, а может ли акционер ЗАО продать свои акции другому акционеру данного общества в отсутствие согласия вышеуказанных органов (общего собрания, совета директоров), в т.ч. если по уставу оно необходимо? Вправе ли акционер вообще продавать акции третьим лицам без согласия общества и других акционеров? Если это возможно, то должна ли в таком случае соблюдаться процедура “права преимущественного приобретения акций“ независимо от того, расписана она в Уставе или нет?
Ответы на поставленные вопросы свидетельствуют о следующем.
Несмотря на то, что оба общества являются разновидностями (двумя типами) одной и той же общей организационно-правовой формы, различия между ними очевидны. Как следует из определения закрытого акционерного общества, сформулированного ст. 97 ГК РФ и ст. 7 Закона об акционерных обществах, акции ЗАО могут распределяться только между его учредителями или иным заранее определенным кругом лиц. Другими словами, Закон предполагает постоянный стабильный состав участников данного общества, причем число их, как правило, не должно превышать 50 акционеров (исключение имеется по ст. 59 Закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.98 г.). Ибо в противном случае оно изменяет тип общества, либо преобразуется путем реорганизации в производственный кооператив (ст.7,20 Закона об акционерных обществах) или в ООО (п. 3 ст. 59 Закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”), либо подлежит ликвидации в судебном порядке (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 02.04.97 г. №4/8 “О некоторых вопросах применения Федерального Закона “Об акционерных обществах”). Тогда как в открытом обществе число акционеров неограниченно, может быть даже равным одному — “в обществе одного лица“ (ст. 66 ГК РФ, ст. 7 Закона).
Если открытое общество по общему правилу вправе использовать как открытую, так и закрытую подписку на выпуск акций и при этом его акционеры не наделены правом преимущественной их покупки, то закрытое общество не может проводить открытую (свободную) подписку на акции или предлагать их любому кругу лиц.
Вместе с тем, хотя ст. 97 ГК РФ указывает, что именно принадлежащие открытому акционерному обществу акции отчуждаются свободно без согласия других акционеров, из этого, однако, вовсе не следует, что акционеры ЗАО аналогичным правом не обладают. Согласие акционеров ЗАО в таком случае будет выражаться исключительно в реализации ими своего преимущественного права на приобретение (покупку) акций. Причем указанное право, позволяющее сохранить прежний состав участников ЗАО, принадлежит по Закону прежде всего именно его акционерам, но не самому акционерному обществу как юридическому лицу. Преимущественное право акционеров закрытого общества на приобретение акций носит императивный характер, они ни при каких условиях не могут быть лишены его либо ограничены в возможности пользования им.
У общества такое право возникает лишь тогда, когда оно прямо предусмотрено уставом, и при условии, если сами акционеры не используют его, т.е. носит вторичный, производный характер (подп. 2 п. 7 названного Постановления).
Преимущественное право приобретения акций может быть осуществлено и, соответственно, защищено законом при согласии купить акции по цене, предложенной продавцом другому лицу. Если акционеры закрытого общества (либо само общество) изъявляют готовность приобрести акции ниже цены предложения другому лицу, акционер вправе продать их тому, кто согласен уплатить больше (подп. 4 п. 7 Постановления).
Дело в том, что, оплачивая акции при учреждении акционерного общества и в других случаях, акционер приобретает право собственности на них (ст. 8, 9, 10 ГК РФ). Безусловно, может самостоятельно реализовать представленные ему ст. 209 ГК РФ правомочия собственника — владение, пользование, распоряжение принадлежащими ему акциями. По своему усмотрению совершать в отношении них любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать акции в собственность посторонним (ст. 128 ГК РФ). И здесь государство защищает его интересы как собственника.
Помимо того, отношения по купле-продаже (передаче) ценных бумаг, в т.ч. акций, регулируются не только ГК РФ (ст.146, 454), но и специальными законами, устанавливающими особые правила их купли-продажи. Однако ни один из действующих законодательных актов не предусматривает наличие согласия общего собрания, или совета директоров общества, или остальных акционеров на продажу или иную форму отчуждения акционером ЗАО принадлежащих ему акций. Поэтому любое ограничение самой возможности распорядиться ими является существенным нарушением прав собственника.
Указанное обстоятельство дает основание для признания положений Устава ЗАО, касающихся запрета отчуждения акций без согласия уполномоченных органов и акционеров общества, противоречащими законодательству. Согласие акционеров на продажу одним из них своих акций выражается исключительно в осуществлении ими преимущественного права на их приобретение в случае продажи посторонним (третьим) лицам, но не акционерам данного общества, поскольку в последнем случае необходимости соблюдать процедуру преимущественного права покупки не существует.
Законом преимущественное право приобретения акций отнесено к случаям исключительно их “продажи“ третьим лицам (ст. 97 ГК РФ). На иные формы возмездной и безвозмездной передачи акций (дарения, мены, наследования и т. д.) данное право не распространяется (подп. 5 п. 7 Постановления). Что и бесспорно, поскольку нормам, регулирующим отношения мены, дарения, наследования, перемены лиц в обязательстве посвящаются самостоятельные главы ГК.
И наконец, связано ли право преимущественной покупки по ст.97 ГК с преимущественным правом покупки доли в общей собственности участниками долевой собственности применительно к ст. 250 ГК РФ? Если да, то как оно осуществляется, по правилам, установленным в указанной норме, или иначе?
Одни авторы комментариев ГК РФ дают положительный ответ, другие предлагают применять аналогию в таких случаях. Думается, что ни с одним решением вопроса согласиться в принципе нельзя. Как известно, имущество, находящееся в собственности двух и нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности — долевой или совместной (ст. 244 ГК РФ). Согласно ст. 250 ГК РФ, при продаже или мене своей доли продавец обязан известить об этом остальных участников долевой собственности, имеющих преимущественное право покупки (мены) продаваемой доли перед посторонними лицами. Имущество же закрытого акционерного общества, как известно, принадлежит не акционерам, а самому обществу как юридическому лицу, обладающему правом собственности на него.
Поэтому при продаже акций участник закрытого акционерного общества не несет обязанностей, установленных ст. 250 ГК РФ. Не случайно ст. 7 Закона об акционерных обществах особо оговаривает, что порядок и сроки преимущественного права приобретения акций (а они не могут быть менее 30 и более 60 дней с момента предложения их на продажу) устанавливаются Уставом общества. Тогда как ст. 250 ГК РФ носит безусловный обязательный характер, в связи с чем ее нельзя изменить соглашением сторон или Уставом общества.
Другое дело, что при рассмотрении требований о переводе прав покупателя на другое лицо с учетом ст.6 ГК РФ по аналогии можно применить соответствующие положения ст. 250 ГК РФ.
А может ли собрание акционеров закрытого общества, руководствуясь собственным решением, принятым на основании Устава, отказать наследникам умершего акционера во включении их в реестр акционеров, а значит, и в состав общества? Однозначно нет, отказа быть не может, если поданное заявление подтверждено свидетельством о праве на наследство на акции, выданное нотариусом. Предъявление завещания или свидетельства о смерти не служат достаточным основанием для внесения изменений в реестр акционеров.
Акция является именной ценной бумагой, и по ст. 146 ГК РФ, права, удостоверенные ей, передаются в порядке уступки требований. Согласно ст. 382 ГК РФ (уступка требований), для передачи прав кредитора другому лицу не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено законом. Для наследования (правопреемства) прав кредитора (акционера) его наследникам (правопреемникам) согласия собрания акционеров по закону не требуется.
Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования регистратору необходимо предоставить следующие документы (п.7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 октября 1997 г.):
• подлинник или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство;
• документ, удостоверяющий личность;
• подлинники или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
• сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска.
В принципе стремление “закрыться” от сторонних, чужих лиц не совсем дальновидно, поскольку попытка получить инвестиции от внешних инвесторов невозможна, а от собственных акционеров, каковыми являются его же наемные работники, не обладающие, как правило, достаточным капиталом, не всегда заканчивается успехом. Кроме того, подобное “закрытое” общество непременно раскроется хотя бы в силу того, что после смерти акционера его участниками станут наследники, которые вовсе не обязательно будут наемными работниками ЗАО.
Поскольку акции акционерного общества являются именными, то, соответственно, владельцы их должны быть зарегистрированы не позднее трех дней с момента представления документов в реестре акционеров, ведение которого по ст. 44 Закона “Об акционерных обществах” является обязательным для любого общества (открытого и закрытого), либо по истечении пяти дней им направляется мотивированное уведомление об отказе.
Надобность и возрастание значения записи в реестре обусловлено тем, что подавляющее большинство акционерных обществ не всегда осуществляли и осуществляют выпуск ценных бумаг в документарной (бумажной) форме. Поэтому при отсутствии иного имущества и если наследник не проживал совместно с наследодателем, принятие наследства в виде акций не происходит фактически. Необходимо оформить свои наследственные права у нотариуса и, получив свидетельство о праве на наследство, предъявить его для регистрации держателю реестра (акционерному обществу или специализированному регистратору).
Отказ либо уклонение от внесении записи в реестр акционеров общества обжалуется непосредственно в суд (ст. 45 Закона, п. 4 Постановления Пленума) либо в ревизионную комиссию акционерного общества.

Вместе с тем, Закон “О рынке ценных бумаг” допускает эмиссию предъявительских акций, и поскольку при коллизии правовых норм применяют нормы закона, вступившего в силу позднее, т. е. данного закона, то появление этих акций не исключается. Передача прав по ним осуществляется не нотариально, а в силу ст. 146 ГК РФ путем передачи наследникам самой ценной бумаги.
А как быть в случае смерти учредителя акционерного общества? Поскольку акционерное общество является юридическим лицом, то важным признаком для признания в качестве такового служит наличие обособленного единого неделимого имущества, именуемого уставным капиталом (ст. 99 ГК РФ, ст. 25 Закона об акционерных обществах), образованного в порядке ст. 66, 96 ГК РФ. При этом личность участника, в т.ч. степень и доля его вложений в создание общества в качестве, например, учредителя, здесь не имеет столь существенного значения, как в хозяйственных товариществах. Акционеру-учредителю взамен переданного им имущества в виде своеобразной мены выдается определенное количество акций, существующих независимо от имущества общества. Они являются его собственностью и могут свободно передаваться от одного лица к другому, в т.ч. наследоваться в случае смерти.
Отчуждение акционерами принадлежащих им акций не оказывает влияния на имущество (уставной капитал) общества, поскольку последнее представляет собой собственность юридического лица, а не акционеров и учредителей. Поэтому наследование акций учредителя производится и оформляется в общем порядке, как и в случае смерти любого акционера.
И наконец, каким образом производится наследование начисленных, но не выплаченных дивидендов, в т.ч. перечисленных обществом по желанию акционеров (ст. 314, 316 ГК РФ) на их лицевые или расчетные счета в банки в случае их неполучения (недополучения) в связи со смертью? Они включаются в наследственную массу в виде самостоятельной денежной суммы либо вклада (при отсутствии завещательного распоряжения по нему в отделениях Сбербанка или Центробанка РФ), но не акций. Аналогично решается вопрос о сохранении за продавцом права на их получение в случае состоявшегося отчуждения акций. Поскольку право на получение дивидендов уже реализовано обществом (ст. 42 Закона об акционерных обществах), выплата их происходит без предъявления ценной бумаги и налицо имеется денежное обязательство (ст. 308 ГК РФ), то начисленные суммы не переходят автоматически с наследуемой (отчуждаемой) акцией. Таким образом, в целом каких-либо особенностей порядка наследования ценных бумаг законодательством не установлено.
Порой при увольнении акционеров, находившихся с обществом в трудовых отношениях, обязывают сдавать акции обществу. До принятия первой части ГК РФ решение этого вопроса зависело от его урегулированности в уставных документах общества. В настоящее время ст. 235 ГК РФ не допускает принудительного изъятия у собственника имущества, если только речь не идет об одном из случаев, прямо названных в п. 2 данной статьи. Указанный в нем перечень носит исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежит. Изъятие акций у акционера общества, прекратившего трудовые отношения с обществом, она не предусматривает, поскольку наличие или отсутствие трудовых отношений само по себе не влечет изменения статуса данного лица как акционера (п. 29 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.96 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением первой части Гражданского кодекса РФ”).
Само АО также не обязано выкупать у акционера принадлежащие ему акции, кроме особых случаев, названных ст. 72 и п.1 ст. 75 Закона “Об акционерных обществах”. Первый касается возможности покупки акций у акционеров с целью реализации принятого большинством решения об уменьшении уставного капитала общества. Второй — когда акционеры по определенным принципиальным вопросам деятельности общества голосовали против или не участвовали в голосовании и по причине несогласия с решением большинства акционеров выходят из общества (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 02.04.97 г.).
Закон об акционерных обществах различает размещенные (т. е. уже приобретенные акционерами) и объявленные акции (ст. 27). Если первые находятся в свободном обращении и их владельцы обладают всем комплексом содержащихся в них прав, то вторые в обращение не выпущены и владельцев не имеют, и, соответственно, с ними невозможно совершение каких-либо сделок.
Возможно деление акций в зависимости от того, кто является эмитентом (обязанным) лицом, российская или иностранная компания. Так, на территории России отчуждение гражданам и гражданами за наличную иностранную валюту акций, выпущенных российскими предприятиями, не допускается, а акции иностранных эмитентов должны пройти регистрацию в Минфине РФ. Поэтому в реальной жизни брокерские фирмы, имея дело с акциями иностранных фирм, торгуют не самими акциями, а правами на них.
28 мая 1997 года Президентом РФ подписан Указ
№ 529 “О порядке обращения акций Российского акционерного общества “Газпром” на период закрепления в федеральной собственности акций Российского акционерного общества “Газпром”, существенно ограничивающий права иностранцев на рынке ценных бумаг. Их совокупная доля в уставном капитале определена в размере 9%.
В том случае, если российское физическое или юридическое лицо, являющееся акционером РАО “Газпром”, в результате выхода из гражданства РФ, изменения состава участников или реорганизации юридического лица либо по другой причине (например, покупки пакета акций зарубежной компанией) становится иностранным участником-резидентом или нерезидентом, то ему предписывается в трехмесячный срок продать имеющиеся у него “лишние” акции РАО. Причем покупателя долго искать не придется — этим же Указом за Газпромом до 01.01.99 г. закреплено право преимущественного приобретения своих акций. Кроме того, иностранные участники могут теперь купить акции РАО только по специальному разрешению Федеральной комиссии ценных бумаг (ФКЦБ). В случае нарушения перечисленных правил совершенные сделки, как отмечено в Указе, являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, что безусловно не является бесспорным с позиции самого ГК РФ и Закона “Об акционерных обществах”.
ФКЦБ поручено контролировать также вывоз акций Газпрома из России, передачу в траст, использование их в качестве актива для выпуска других бумаг. Для чего она должна создать специальный фонд хранения и обработки информации, в который депозитарии обязаны будут сообщать о сделках с акциями Газпрома в день их совершения.
И, наконец, исходя из объема имеющихся прав, акции могут быть обыкновенные (ст. 31 Закона об акционерных общества) и привилегированные (ст. 32 Закона, ст. 102 ГК РФ). Обыкновенные в отличие от привилегированных, как правило, дают право на управление делами АО, включая право голоса на общем собрании акционеров. Конкретный же перечень данных “корпоративных“ (имущественных и неимущественных) прав, как иногда их именуют в юридической литературе, закрепляется в Уставе самого общества. При этом необходимо отметить, что если обыкновенные акции предоставляют их владельцам одинаковые права, то привилегированные могут быть различных типов и, следовательно, иметь различный объем правомочий.
При этом на стороне доверителя может быть несколько лиц, если характер передаваемых полномочий у всех одинаков, например, на осуществление их представительства в акционерном обществе (п. 32 Инструкции МЮ РФ от 19.03.96 г.).
Каждому из них по желанию (кроме случаев управления транспортными средствами, поскольку бланки на них номерные и технический паспорт, свидетельство о его регистрации одно) выдается отдельная доверенность как подлинный экземпляр, а не ее копия, ксерокопия (как это имеет место в случае, если, напротив, на стороне поверенного двое и более лиц). Такие доверенности, за исключением случаев их представления за границу, регистрируются в реестровой книге за одним номером, тариф взыскивается один раз. Здесь трудно согласиться с разъяснением Минфина РФ от 12.07.97 г. за № 09-09-10, полагающего, что в приведенном случае объединяются несколько доверенностей в едином документе и сумма пошлины должна исчисляться в зависимости от количества представляемых или представителей, указанных в доверенности (п.11). Естественно, возникает вопрос. Почему же тогда не поступать аналогично и в сделках с отчуждением недвижимости, находящейся в общей (совместной или долевой) собственности, и взыскивать полный тариф (пошлину) с каждого участника? Как быть со ст. 38 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий от 06.01.87 г., согласно которой нотариус по желанию участников сделки каждому из них выдает по одному экземпляру такого документа? Думается, не разобравшись в юридической природе доверенности как односторонней сделки и понятии множественности лиц, участвующих в ней, была допущена оплошность в подобном толковании, и согласиться с ним принципиально нельзя.
Согласно п.1 ст. 57 Закона “Об акционерных обществах”, доверенность может быть составлена в простой письменной форме (применительно к п. 4, 5 ст.185 ГК РФ) с указанием сведений о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) либо по их просьбе удостоверена нотариально. Следовательно, для идентификации участников необходимы четыре вышеупомянутых положения, в т.ч. паспортные сведения, хотя по ГК они не являются обязательным атрибутом сделки, в т.ч. доверенности (ст. 420, 160, 434 19 ГК РФ). Однако применительно к ст. 432 ГК РФ, наличие паспортных данных может явиться существенным условием: если оно прямо названо в самом законе, как, например, в нашем случае, или применительно для сделок, подлежащих государственной регистрации (ст. 12 Закона “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”), либо включено по просьбе сторон, например, юридического лица-покупателя для представления в будущем сведений в налоговую инспекцию, обращения в судебные органы.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть, как одному лицу, так и нескольким представителям. В случае выдачи доверенности на весь пакет акций не рекомендуется в тексте документа указывать их конкретное число. Возможно, что в течение срока ее действия количество акций изменится в сторону увеличения или уменьшения. Во избежание такого рода недоразумений целесообразно включить универсальный пункт: “Доверенность выдана на весь пакет обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционеру”.
При выдаче же доверенности нескольким представителям-гражданам, либо юридическим лицам, либо тем и другим одновременно, но не органу юридического лица, который не является субъектом гражданских прав как таковой (ст. 9 ГК РФ), акционер также вправе передать полностью или часть принадлежащих ему прав, а оставшиеся сохранить за собой с тем, чтобы, например, вместе с поверенными принять участие в работе собрания. В этом случае ставится в известность собрание акционеров и голосование осуществляется по усмотрению одним из них либо акционеры передоверяют свои полномочия в порядке, установленном ГК РФ,  и голосует другой представитель.
Замена представителя, действующего по доверенности, регулируется правилами ст. 188, 189 ГК РФ. Акционер вправе во всякое время отменить доверенность, что является основанием для ее прекращения. К сожалению, в законодательстве механизм отмены доверенности не регламентирован. По общему правилу доверитель должен поставить в известность поверенного: либо сам непосредственно, либо направив соответствующее заявление через нотариуса. Последний способ извещения допускает засвидетельствование подлинности подписи заинтересованного лица и передачу его поверенному в порядке ст. 86 Основ законодательства о нотариате. Хотя в принципе отмена доверенности представляет собой одностороннюю сделку, и вести речь должно об удостоверении сделки, не подлежащей денежной оценке, но учитывая, что это обходится значительно дороже, чем составление самой доверенности, целесообразно отнести ее к другим нотариальным действиям (подп. 25 п.4 ст.4 Закона “О государственной пошлине”) с взысканием 50% минимального размера оплаты труда.
В ряде случаев, согласно Закону “Об акционерных обществах”, составление доверенности объективно необходимо (п. 2, 3 ст. 57).
Так, если происходит передача акций после даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, но до даты проведения общего собрания, то лицо, внесенное в список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на право участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и на голосование либо само голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций (п. 1, 2 ст. 57 Закона).
Может сложиться ситуация, когда одно лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, переуступило свои права по акциям и выбыло из реестра, а приобретатель акций попал в реестр, но не вошел в список. Тогда в собрании участвует либо продавец, либо покупатель и лишь исключительно на основании доверенности. Причем приобретатель может выдать доверенность, т.е. дать указание голосовать на общем собрании продавцу, только если он внесен в реестр акционеров до даты проведения собрания.
Правомочия по акциям, находящимся в общей долевой собственности нескольких лиц, в т.ч. по голосованию, осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. При этом полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом (п.3 ст. 57 Закона), например, доверенностью.
В ней можно указать целый комплекс прав:
• принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании;
• вносить предложения в повестку дня, участвовать в обсуждении их;
• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля общества;
• утверждать аудитора общества и состав счетной комиссии;
• избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности общества и заседаний совета директоров;
• вносить предложения и поправки к проектам документов и решений общего собрания;
• получать информацию (материалы), выписки из протоколов и решений общего собрания, из реестра акционеров, знакомиться со списком акционеров, имеющих право участвовать в собрании;
• знакомиться с уставом, внутренними положениями общества, решениями совета директоров, заключениями ревизионной комиссии, другими документами, предусмотренными ст. 89 Закона;
• получать дивиденды, в случае ликвидации общества — часть его имущества;
• требовать выкупа акций общества в случаях, установленных Законом (ст. 72, 75);
• обращаться с исками в суд,
• а также иные права (ст. 32, 49, 50, 52 и др.).
К сожалению, порой в доверенностях встречается недостаточно четкая формулировка правомочий поверенного, например “доверяю присутствовать и голосовать на общем собрании“, которая лишает его возможности выступать на собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, вносить предложения, поправки, получать необходимые материалы и выписки. В результате роль поверенного сводится к пассивному поведению, возможности лишь присутствовать в зале с правом опустить бюллетени в ящик для голосования. Чтобы избежать подобных конфликтных ситуаций, рекомендуем в тексте доверенности перечислить максимально полностью либо, напротив, сузить перечень таких полномочий представителя в зависимости от намерений доверителя, как “выдана на осуществление всех правомочий, принадлежащих акционеру данного акционерного общества согласно всему пакету имеющихся у него обыкновенных и привилегированных акций”, или “ на осуществление всех прав, за исключением права получать дивиденды и долю имущества в случае ликвидации общества“, или “ выдана только на право голосовать “за” по первому и второму пункту повестки дня общего собрания такого-то ОАО от такого-то числа ” и т. п.

Самое читаемое
  • «Росспиртпром» стал частным. Этой приватизации ждали 20 лет«Росспиртпром» стал частным. Этой приватизации ждали 20 лет
  • Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12% в 2024 г.Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12% в 2024 г.
  • На Урале построят завод по производству микропроцессоров для использования в космосеНа Урале построят завод по производству микропроцессоров для использования в космосе
  • «Ведомости» сообщили об отставке трех губернаторов в ближайший месяц. Кто под ударом?«Ведомости» сообщили об отставке трех губернаторов в ближайший месяц. Кто под ударом?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.